Может претендовать бывший муж не имея собственности в квартире
В случае распада семьи имущественные отношения практически всегда выходят на первый план. Как правило, при разделе имущества, возникают серьезные споры, которые могут длиться годами.
По общему правилу, все, что приобретается в браке, признается совместно нажитым имуществом, а если имущество было у одного из супруга до брака, или приобретено по безвозмездной сделке или получено по наследство, то признается личным имуществом супруга. Но всегда есть свои нюансы и исключения из общих правил, а также сложившаяся судебная практика. Сегодня рассмотрим те случаи, когда имущество может остаться одному из супругов, даже если оно было приобретено в период брака по возмездной сделке. Рассмотрим на примере жилого помещения: квартиры или дома.
Если сделка оформляется договором дарения
Одним из самых популярных способов «обойти» правило, установленное ст. 34 Семейного Кодекса РФ, является оформление договора купли-продажи на родственника с последующим заключением договора дарения на одного из супругов.
Допустим, у одного из супругов есть крупная сумма денег, и он планирует купить квартиру. При этом заключается договор купли-продажи, но поскольку человек состоит в браке, данная квартира может быть признана совместно нажитым имуществом. Конечно, если постараться, можно в суде доказать, что квартира покупается на личные средства одного из супругов, но на практике сделать это крайне сложно, особенно, если деньги хранятся наличными.
Главная сложность – доказать тот факт, что на покупку квартиры были использованы личные денежные средства одного из супругов. В таком случае супруг, на средства которого приобретается жилое помещение, просит близкого родственника выступить покупателем жилого помещения. После чего, между этим супругом и его близким родственником заключается договор дарения.
Получается, что супруг получил такую квартиру в дар, и согласно ст. 36 СК РФ, это уже его личное имущество.
В этой схеме случаются злоупотребления. Например, вкладываются оба супруга. Но один, вводя в заблуждение второго, может также оформить сделку на близкого родственника, после чего приобретенное жилое помещение разделу подлежать не будет. И если вдруг дойдет до раздела совместно нажитого имущества, то второй супруг останется ни с чем. В таких случаях нужно быть предельно внимательным и по возможности контролировать сделку.
Если зафиксировано вложение личных средств
Согласно п. 2 ст. 39 СК РФ, суд имеет право отступить от общего принципа равных долей имущества, приобретенного в браке. В том числе суд будет учитывать, на какие средства приобретено данное имущество. При этом, согласно п. 2 ст. 34 СК РФ, движимые и недвижимые вещи должны быть приобретены за счет общих доходов.
К общим доходам не будут относиться денежные средства, которые были получены одним из супругов в случае реализации его личного имущества.
Например, имущества, полученного до брака, либо имущества, полученного в период брака в дар или по наследству. Рассмотрим типичную ситуацию: муж получает в наследство от умерших родителей двухкомнатную квартиру. Находясь в браке, он решает продать данную квартиру, чтобы купить примерно за те же деньги квартиру в другом регионе. Таким образом, будет считаться, что новая купленная квартира – это личная собственность мужа, так как, несмотря на то что новая квартира куплена в браке, использованы были личные средства мужа.
Только данный факт еще нужно зафиксировать. Если муж продаст квартиру, возьмет наличные денежные средства, а потом также – путем наличного расчета приобретет со временем новую квартиру, доказать, что были использованы его личные средства, будет крайне сложно.
Если же, денежные средства за продажу наследственной квартиры будут переведены на его счет, и, покупая новую квартиру, он проведет расчет с данного банковского счета, а если еще и обе сделки пройдут день в день, то никаких проблем с доказательствами не возникнет. Новая квартира останется в личной собственности мужа.
Если в договор купли-продажи включено положение о разделе
Закон не запрещает включить в договор купли-продажи положение о разделе имущества. По сути – совместить соглашение о разделе совместно нажитого имущества или брачный договор с договором купли-продажи. При этом такой договор должен быть нотариально удостоверен. При приобретении жилого помещения супруги могут сразу указать доли: например, одному – 1/4 второму – 3/4.
Однако, если такой договор не будет иметь нотариального удостоверения, то практического смысла в нем не будет, поскольку в таком случае супруги все равно будут иметь право на половину долей, принадлежащих друг другу.
Делайте все правильно.
Источник
Состоящие в браке граждане являются владельцами личной и совместно нажитой собственности. В случае расторжения брака делится имущество только второго вида. Как быть, если в период совместного проживания один из супругов получил наследство? Будет ли делиться такая собственность? Может ли муж претендовать на наследство жены, полученное в браке? Эти вопросы часто задают клиенты нотариусов и юридических компаний, поэтому предлагаем изучить их детально.
Супруг получил наследство от родителей: что должна знать о своих правах «вторая половина»
Действующим законодательством РФ предусмотрено, что имущественные права при наследовании могут переходить между кровными родственниками или находящимися в официальном браке супругами.
Однако существует исключение из правил. В данном случае им является завещание. Владелец имущества может распорядиться, чтобы его собственности была передана не только родственникам. Это могут быть:
- посторонние лица;
- предприятия или организации;
- органы власти.
Свободу волеизъявления ограничивает право на обязательную долю. Таким образом государство защищает социально незащищенных людей. К этой категории относят нетрудоспособных родственников наследователя:
- несовершеннолетних детей;
- супругов;
- родителей;
- других иждивенцев.
Нетрудоспособными признаются также граждане предпенсионного возраста. Для женщин это 55 лет, а для мужчин – 60.
Таким образом, жена имеет право на наследство мужа (собственность его родителей) только в том случае, если на нее было написано завещание. Таким же образом обстоит ситуация, если супруг претендует на имущество жены.
Наследство супруга, полученное в браке: какие права есть у супруги
Может муж претендовать на наследство жены?
Вопрос актуальный, волнующий многих супругов. Потерявшие жен или разведенные мужья часто задают их нотариусам. На самом деле все просто. То, что было куплено во время совместного проживания, является совместным имуществом. Именно его делят при расторжении брака или смерти «второй половины». Но, если собственность была унаследована (подарена), супруг на нее право не имеет.
Так, например, если квартира была получена в наследство, муж не имеет права претендовать на нее при разводе. В период совместной жизни он может пользоваться таким жильем беспрепятственно.
Имеет ли право муж на наследство жены в случае ее смерти?
Это – личное имущество, и наследуется близкими родственниками в установленных законом долях.
О правах супругов при получении одним из них наследства
В начале разговора мы говорили о личном имуществе лиц, состоящих в браке. Как изменить режим такого имущества? Вариантов существует несколько. Можно:
- подписать брачный договор;
- заключить соглашение о выделении доли;
- добиться решения вопроса в судебном порядке.
Если не выполнить эти действия, собственность, полученная мужем или женой в наследство, в случае развода разделению подлежать не будет. В таком случае изменится режим только совместно нажитого имущества.
При обращении в судебную инстанцию ситуацию можно существенно изменить. Если «второй половине» удастся доказать, что в результате ее действий состояние полученной в наследство собственности существенно улучшилось, суд может принять решение о выделении доли в таком имуществе.
Имеет ли право жена на наследство мужа после его смерти?
Закон четко определяет право наследования супругов. Долю «второй половины» можно выделить до раздела имущества. При отсутствии завещания остаток собственности будет делиться между близкими родственниками в установленном законом порядке. Это объясняется тем, что полученное в наследство имущество является частной собственностью.
Коротко о правах на недвижимость, доставшуюся от родственников
При расторжении брака возникает вопрос о разделе жилья. Имеет ли право жена на наследство мужа, если квартира досталась ему от родственников? Претендовать на такую недвижимость можно только в случае, если:
- супругой было улучшено состояние объекта, и она может подтвердить это документально;
- порядок раздела имущества определен соглашением;
- при создании семьи был заключен брачный договор, в котором был прописан соответствующий пункт.
При отсутствии завещания претендовать на долю унаследованной недвижимости можно в установленном законе порядке. Оформленное владельцем волеизъявление является единственным способом получить квартиру или дом в единоличное пользование.
Так, например, в случае смерти жены, полученная ей в наследство недвижимость делится в равных долях. Если у покойной было двое детей, то они и супруг станут владельцами 1/3 части каждый.
Детальную консультацию по данному вопросу может предоставить нотариус.
Признание имущества общей собственностью
Состоящие в браке лица знают о существовании таких понятий, как личное и совместно нажитое имущество. Может ли измениться его статус? Ответ на этот вопрос озвучен в статье 37 Семейного кодекса России. Там сказано, что режим объекта может быть изменен в случае существенного увеличения его стоимости. Не важно, каким способом увеличилась цена. Она может измениться благодаря вложению личных средств «второй половиной», усилиями обеих супругов или благодаря действиям мужа жены. Под действиями следует подразумевать проведение ремонта или реконструкции.
Следует помнить, что изменить статус полученной в наследство собственности можно только в судебном порядке. При подаче иска придется документально подтвердить, что именно действия заявителя изменили стоимость объекта. В процессе разбирательства суд сравнит состояние имущества до и после внесения изменений. Если они будут заметны, примется решение о выделении супружеской доли. Такие иски подаются при возникновении спорных ситуаций в случае развода или смерти супруга.
Читайте также: Как делится наследство между наследниками первой очереди.
Гражданский брак: модно ли претендовать на наследство
Многие люди предпочитают не оформлять официально свои отношения. В случае их разрыва или смерти одного из гражданских супругов возникает вопрос о разделе имущества. Имеет ли право гражданская жена на наследство мужа? Решить проблему поможет завещание или заключенное между сторонами соответствующее соглашение. При отсутствии волеизъявления собственника происходит наследование по закону. В этом случае право на имущество получают кровные родственники или лица, состоящие в официальном браке (их отношения зарегистрированы соответствующими органами). В противном случае отстаивать свои права придется в судебном порядке. Истцу нужно будет доказать, что он более года проживал с гражданской супругой, вел совместное хозяйство. Можно поднять вопрос о выделении доли или подтвердить, что состояние имущества было улучшено за счет «второй половины». В любом случае такие разбирательства длятся долго и требуют привлечения профильного адвоката.
Что надо знать о завещании
Завещание – это волеизъявление владельца имущества.
Он может принять решение о его передаче кому-то из родственников, постороннему человеку или государству. Такой способ распоряжения имуществом позволяет урегулировать имущественные споры в семье. Гражданским кодексом РФ (статья 1137) предусмотрено, что при оформлении документа собственник может обязать наследника выполнить определенные действия. Так, например, при передаче в собственность квартиры ее владелец может указать, что наследник должен предоставить родственникам жилплощадь для проживания или содержать кого-то из них.
Завещание оформляется нотариусом. Юрист в обязательном порядке проверяет дееспособность заявителя и отсутствие на него давления. После смерти завещателя нотариус оглашает содержание документа и разъясняет родственникам их права. Узнайте, делится ли завещание при разводе.
Оформление наследства
Чтобы вступить в наследство нужно обратиться к нотариусу и подать соответствующее заявление. Существуют требования к содержанию документа. В нем прописывают:
- данные нотариуса (конторы), открывшего дело;
- информацию об усопшем (ФИО, место жительства);
- дату смерти;
- реквизиты свидетельства о смерти;
- информацию о существующих наследниках;
- волеизъявление о вступлении в наследство;
- данные об имуществе умершего лица;
- подтверждение наличия родственной связи;
- список прилагаемых документов.
Заявление подписывается и в нем проставляется дата. Для упрощения процедуры многие нотариусы предлагают клиентам заполнить разработанную форму. Если такого шаблона нет, можно попросить образец.
Перед посещением юриста нужно собрать определенный пакет документов. Заявителю понадобятся:
- удостоверение личности (гражданский паспорт);
- свидетельство о смерти;
- справка с места регистрации усопшего;
- документы на собственность умершего лица;
- свидетельство о браке (если заявление подается супругом).
Перечень приблизительный и зависит от того, в каких отношениях с усопшим состоял заявитель.
Нотариусу предоставляются оригиналы перечисленных бумаг. Он проверяет их достоверность и снимает копии, которые прилагаются к делу.
Если права заявителя подтверждены, юрист выдает свидетельство о праве на наследство. Получивший документ гражданин становится полноправным владельцем указанного в нем имущества (части).
При получении в наследство недвижимости необходимо провести ее перерегистрацию. Для этого новому владельцу нужно обратиться в Росреестр.
Законом определены сроки подачи заявления о вступлении в наследство. К нотариусу нужно обращаться через шесть месяцев после смерти владельца имущества. Если указанная дата пропущена, в наследство вступают другие правопреемники. Восстановить срок можно в добровольном или судебном порядке. В большинстве случаев родственники не хотят перераспределять собственность, поэтому вопрос решается в суде.
Источник
Всем известно, что регистрация по месту жительства наделяет человека прежде всего правом проживать в квартире (при условии, что он был при этом вселен в нее).
Между тем, в ряде случаев регистрация дает человеку намного больше: в т.ч. возможность претендовать на саму квартиру и стать ее собственником.
Как минимум, три вероятных ситуации являются тому подтверждением, причем касается это и приватизированного, и неприватизированного жилья.
1. Квартира не приватизирована.
Безусловно, регистрация в такой квартире дает право жильцу стать в будущем ее собственником – в порядке приватизации.
Государственное и муниципальное жилье может перейти в частную собственность граждан, которые пользуются им на основании договора социального найма.
А убедительным доказательством того самого права пользования является постоянная регистрация по месту жительства.
Поэтому совершеннолетний гражданин может раз в жизни приватизировать жилье, в котором он зарегистрирован, а также может и, наоборот, воспрепятствовать приватизации, не дав свое согласие на нее (а оно является необходимым условием для приватизации).
2. Квартира приватизирована.
Разумеется, в таком случае угроза от зарегистрированного жильца для собственника не столь высока, как в случае с неприватизированным жильем. Но, тем не менее, нельзя сказать, что ее вовсе нет.
Во-первых, зарегистрированный жилец может «переиграть» ситуацию с возникновением частной собственности на квартиру, если она была приватизирована с нарушением его прав.
В судебной практике накопилось достаточно много примеров, когда по иску зарегистрированного жильца приватизация признавалась недействительной и истец включался в число лиц, которые могут заново приватизировать это жилое помещение.
А причиной тому служит, в основном, незаконное исключение зарегистрированного жильца из числа лиц, которые имеют право участвовать в приватизации.
Приведу несколько примеров:
– приватизация и завещание, составленное на квартиру, были отменены, т.к. на момент приватизации в квартире была зарегистрирована 15-летняя дочь нанимателя.
Родители не включили ее в договор на приватизацию, а соответственно, и в число собственников, фактически выразив тем самым за нее отказ от приватизации.
Между тем, согласие органа опеки и попечительства на подобный отказ не выдавалось, а потому приватизация была проведена с нарушением закона;
– приватизация квартиры признана недействительной, т.к. проходила без участия сына нанимателя, который отбывал наказание в местах лишения свободы и был снят с регистрационного учета как временно отсутствующий.
Между тем, Конституционный Суд в 1995 году признал незаконным лишение права пользования жилым помещением ввиду временного отсутствия гражданина, в т.ч. связанное с отбыванием уголовного наказания.
Поэтому, несмотря на снятие с регистрационного учета, гражданин сохранил право пользования квартирой, а соответственно, и право на ее приватизацию.
Признание судом незаконным выселения и снятия с регистрационного учета жильца до приватизации приводит в итоге к отмене последующей приватизации, т.к. это означает, что она проводилась без участия управомоченного лица.
Единственное, что может защитить в таком случае собственников – это ссылка на пропуск 3-летнего срока исковой давности.
Во-вторых, зарегистрированный в квартире жилец может претендовать на квартиру в качестве наследника.
Дело в том, что закон включает в число наследников нетрудоспособных иждивенцев, которые проживали совместно с наследодателем не менее года до его кончины.
При этом они могут и не входить в число родственников наследодателя, но, тем не менее, наследуют в равных долях с остальными его наследниками.
Если квартира была завещана, то такие иждивенцы все равно имеют право получить не менее половины от той доли, которая бы полагалась им при наследовании по закону.
Таким образом, регистрация в квартире наследодателя служит подтверждением факта совместного проживания, что наряду с нетрудоспособностью и иждивением дает право на наследование этой самой квартиры.
В результате он становится собственником – пусть и не всей квартиры, но некой ее доли.
Как видно, не всегда регистрация жильца в квартире является безопасной для ее владельцев.
© Сивакова И. В., 2018 г.
Источник
На раздел имущества мы не подавали. В разводе с мужем уже 1.5 года. Написал сегодня на меня завещание, что после его смерти его доля в этой квартире (гипотетическая), его доли в этой квартире нет) перейдет ко мне. Это сделали, чтобы его сын от первого брака не предъявил права после смерти мужа на наследство. Скажите, пожалуйста, достаточно ли завещания, чтобы сын не смог предъявить права на квартиру, как наследство?
вопрос №17872750
прочитан 40 раз
Оцените вопрос
отзывов: 95
•
ответов: 221
•
г. Воронеж
Муж не может завещать то, что ему не принадлежит. Интересно посмотреть как нотариус прописал это. В течение 3-х лет не делите имущество и оно остается вашим.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 178
•
ответов: 215
•
г. Красноярск
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Ст. 34 СК РФ. Не зависимо на кого оно зарегистрирована.
В случае развода супругов возможно разделить имущество в равных долях, но так как вы раздел имущества не производили, то каждая из сторон вправе это сделать и после расторжения брака.
Разделить имущество возможно или в добровольном порядке по соглашению сторон или в судебном. (исковое производство).
В вашем случае если супруг (бывший) не претендует на данное имущества вы можете сделать следующие: – заключить соглашение у нотариуса о разделе имущества прописав условия, что и кому из имущества остается;
– можете выделить доли из данной квартире, и после того как будут выделены доли, зарегистрировать в рег. палате. Где в выписке будет указано, собственники и у кого какая доля в данном имуществе. (после он может подарить вам свою долю).
– А, также составить завещания, но уже на свою долю в данной квартире.
Пока, не выделены доли в квартире, завещание будет не действительно, так как указанная вами квартира совместное имущество.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 3 759
•
ответов: 7 019
•
г. Челябинск
Лариса,
Если квартира приобреталась в браке, то доля супруга в ней отнюдь не гипотетическая. Ее можно реально выделить и наследники смогут это реально сделать.
Коль скоро наследник по завещанию Вы – Вы и будете эту долю наследовать.
Однако, если на день открытия наследства сын будет нетрудоспособным, он сможет заявить о своем праве на обязательную долю.
Со сроками – да – много нюансов и могут быть различные варианты.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Спасибо за ответ! А не подскажете, если в течение трех лет муж не заявит о своих правах на эту квартиру, то она будет моей? И наследники не смогут на нее претендовать?
отзывов: 26 895
•
ответов: 58 783
•
г. Москва
Срок исковой давности 3 года отсчитывается от момента, когда бывший муж узнал о нарушении своих прав. Не всегда срок исчисляется от даты расторжения брака.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
А как он докажет, что именно с этого момента он узнал о нарушении прав? Он с самого начала знал, что квартира на меня записана.
отзывов: 946
•
ответов: 2 405
•
г. Кумертау
Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, исчисляется с момента, когда бывшему супругу стало известно о нарушении своего права на общее имущество, а не с момента возникновения иных обстоятельств (регистрация права собственности на имущество за одним из супругов в период брака, прекращение брака, неиспользование спорного имущества и т. п.).
– из Определения Верховного суда по делу № 18-КГ 17-217
п. 19 постановления Пленума ВС № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». Согласно постановлению, срок исковой давности по подобным спорам составляет три года, однако не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что его права нарушены (п. 1 ст. 200 ГК).
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 3 759
•
ответов: 7 019
•
г. Челябинск
Лариса,
Как он будет это доказывать – это другая история. То, что квартира записана на Вас, повторюсь, не лишает его права претендовать на долю в ней.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Семейный кодекс Российской Федерации
г. Октябрьский • Вопросов: 3
В браке была приобретена 3-х комнатная квартира, оформили с мужем в равных долях по 12. Сейчас мы в разводе 8 лет, я живу с нашей общей несовершеннолетней дочерью. В течении всего времени квартплату платила я в полном размере, бывший муж участия в оплате не принимал. Сейчас он грозится, что через суд заставит меня продать квартиру, якобы, ему нужны деньги. Хотя он имеет в собственности дом, участок, машины. Скажите, может ли он заставить меня продавать квартиру?
вопрос №3166808
прочитан 24 разa
отзывов: 77 733
•
ответов: 177 969
•
г. Пермь
Суд не может обязать продать квартиру, это исключено
можете взыскать с бывшего мужа его долю платежей.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 3 524
•
ответов: 11 621
•
г. Анапа
Нет, это его игра. Никто не может собственника заставить продать свою собственность.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 1 882
•
ответов: 4 522
•
г. Николаев
Дина, у Вашего совладельца есть все основания распорядиться своей собственностью.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
Елена
г. Губкин • Вопросов: 1
Есть 3 х комнатная квартира, у меня с мужем по 12 доли в собственности, приобретена в браке, сын учиться очно, еще 2.5 года ему учиться. Как разделят квартиру? Учтут, что мы с сыном вдвоем, а муж остается один? Или ровно на пополам? Но это же несправедливо будет?
вопрос №1564465
прочитан 99 раз
отзывов: 557
•
ответов: 1 725
•
г. Махачкала
Елена квартиру разделят по полам, 1/2 вам и 1/2 ему. Согласно ст.39 СК РФ: При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 6 207
•
ответов: 22 634
•
г. Москва
Дети не имеют права претендовать на имущество родителей, а родители на имущество детей, да и учитывая возраст вашего сына “очно, еще 2.5 года ему учиться” ему вероятно уже лет 17-18 есть, а с 18 лет он уже не ребенок.
Обсудите с мужем вопрос передачи права собственности на часть квартиры в пользу сына, а остальное пополам как супружескую долю.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
г. Калининград • Вопросов: 2
Имею ли я право обменять долю в 3-х комнатной квартире на однушку если я сирота и прописаны мама и я там?
вопрос №10150950
прочитан 33 разa
отзывов: 28 854
•
ответов: 69 838
•
г. Краснодар
Да,можете произвести обмен.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
У меня умер муж, у него 3 х комнатная квартира. Дольщики, отец муж и его брат. Могу ли я претендовать на долю мужа?
вопрос №7415936
прочитан 12 раз
отзывов: 1 657
•
ответов: 4 668
•
г. Москва
Да.Вы наследница первой очереди.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 11 338
•
ответов: 36 948
•
г. Москва
Екатерина, добрый день!
Если Вы в браке на момент смерти, то имеете право претендовать на долю супруга как наследница первой очереди.
Всего доброго,
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 2 114
•
ответов: 6 864
•
г. Москва
Если нет завещания, то Вы как вдова можете претендовать на половину от доли мужа. Вторая его отцу. То есть, Вы имеете право на 1/6. Это при условии, что кроме Вас и отца других наследников первой очереди нет: родители, дети.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 37 433
•
ответов: 152 156
•
г. Москва
Наследниками первой очереди по закону являются дети (независимо, рождены в браке или нет), супруг (действующий) и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления своих умерших родителей.
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (т.е. смерти). В случае, если этот срок пропущен, вопрос необходимо решать в судебном порядке.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 5 162
•
ответов: 19 627
•
г. Москва
Родители, супруги и дети – наследники первой очереди, так что право на долю по наследству у Вас имеется.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
г. Магнитогорск • Вопросов: 53
У меня 3 х комнатная квартира, как сделать кадастровый паспорт на долю дочери и сколько будет стоить.
вопрос №10110366
прочитан 37 раз
отзывов: 12 805
•
ответов: 31 102
•
г. Уфа
Обратитесь в Росреестр.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 11 831
•
ответов: 24 036
•
г. Москва
На долю не сделать кадастровый паспорт, только на целый объект. Цена 200 рублей. Для выделения доли необходимо обратится с иском в суд, представить тех. заключение, что в “долю” дочери возможен отдельный вход и т.д.
(текст отредактирован 27.03.2016, 08:46)
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
г. Екатеринбург • Вопросов: 1
Моя квартира 3-х комнатная хрущевка. Собственники я и моя внучка. ЕЕ родители хотят продать ее долю. Я не против. Это возможно.
вопрос №8159654
прочитан 12 раз
Юрист
Левичев Д.А.
отзывов: 9 496
•
ответов: 36 625
•
г. Ростов-на-Дону
Статья 454. Договор купли-продажи
ГАРАНТ:
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 454 ГК РФ
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами.
ГАРАНТ:
Об отдельных видах договоров купли-продажи см. также Конвенцию ООН О договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г.
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/10164072/31/#ixzz3mwNhEryM
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
г. Владивосток • Вопросов: 21
Законно ли выставить на продажу 1/4 долю в 3 х комнатной квартире не выждав месяц и не получив отказ от других собственников.
вопрос №13301351
прочитан 10 раз
отзывов: 47 990
•
ответов: 106 519
•
г. Рязань
уважаемый посетитель!
Нет, в таком случае нарушены положения ст. 250 Гражданского кодекса
Всего доброго, желаю удачи.
Задать вопрос
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 2 536
•
ответов: 4 585
•
г. Воронеж
Выставить на продажу можно (т. е. дать объявление о продаже), но для совершения сделки купли-продажи нужно выждать месячный срок.
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 168
•
ответов: 407
•
г. Вологда
Собственник может не ждать разрешения всех собственников долей, но он должен уведомить всех участников и предложить к выкупу своей доли, если он письменно выполнил данные действия, то может выставлять на продажу.
Успехов вам!
Уточнить
Вам помог ответ: ДаНет
отзывов: 13 298
•
ответов: 29 232
•
г. Уфа
В данном случае ГК РФ Статья 250. Преимущественное право покупки
Позиции высших судов по ст. 250 ГК РФ >>>
1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на земельный участок собственником части расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо собственником помещения в указанных здании или сооружении.
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее.
Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана постороннему лицу ранее указанных сроков.
Особенности извещения участников долевой собственности о намерении продавца доли в праве общей собственности продать свою долю постороннему лицу могут быть установлены федеральным законом.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 315-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
4. Уступка преимущественного права покуп?